Юридическая Под ред. Беспалова Ю.Ф. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ (постатейный научно-практический)

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ (постатейный научно-практический)

Возрастное ограничение: 0+
Жанр: Юридическая
Издательство: Проспект
Дата размещения: 05.08.2016
ISBN: 9785392215232
Язык:
Объем текста: 204 стр.
Формат:
epub

Оглавление

Введение

Раздел V. Наследственное право

Раздел VI. Международное частное право



Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу



Раздел V.
Наследственное право


Глава 61.
Общие положения о наследовании


Статья 1110. Наследование


1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.


2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.



В комментируемой статье дается определение понятия «наследование», которое рассматривается как переход имущества к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизмененном виде как единого целого и в один и тот же момент, если ГК РФ не предусмотрено иное.


Кроме того, сделана ссылка на нормативные правовые акты в сфере наследования.


Наследование необходимо рассматривать как емкое, собирательное понятие, включающее в себя несколько взаимосвязанных установленных законом процессуальных и материальных стадий, каждая из которых характеризуется спецификой: открытие наследства, охрана и управление наследством и др. То есть наследование включает в себя подавляющее большинство институтов наследственного права, нормы которых действуют с момента открытия наследства.


Наследование есть не только производный способ возникновения права собственности, а также иных прав и обязанностей, но и прежде всего универсальное правопреемство — переход всего комплекса прав, обязанностей, вещей от умершего лица, именуемого праводателем (правопредшественником, наследодателем, завещателем), к наследникам как единого целого в один и тот же момент, в неизменном виде, т. е. в том состоянии, объеме, размере и виде, в которых это наследство существовало на день его открытия, сразу, т. е. одновременно, а как исключение — сингулярное правопреемство, в случае перехода части имущества или отдельного права к другим лицам (например, при завещательном отказе и завещательном возложении).


Наследование есть переход к наследникам не только прав, обязанностей, но и объектов этих прав. Так предусмотрено действующим законодательством.


Раздел V ч. 3 ГК РФ посвящен наследственному праву. Между тем в главах данного раздела изложены правила, регламентирующие наследование: общие положения о наследовании (гл. 61), наследование по завещанию (гл. 62), наследование по закону (гл. 63), приобретение наследства (гл. 64) и т. д.


Эти обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что по правилам, изложенным в ГК РФ, указанные выше понятия не различаются. В юридической литературе отмечается аналогичный подход. Наследственное право большинством ученых понимается как подотрасль гражданского (частного) права, нормы которой регламентируют переход имущества умершего лица к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. наследственное право сведено к наследованию.


Вместе с тем представляется, что наследственное право, относящееся к сфере частного права, следует понимать как самостоятельную отрасль российского права, которая в объективном смысле представляет собой систематизированную совокупность юридических норм, регулирующих наследственные правоотношения (имущественные, а в отдельных случаях — личные неимущественные), возникающие в связи с составлением завещания, открытием наследства по завещанию либо по закону, в том числе по праву представления, в порядке наследственной трансмиссии, принятием наследства и переходом к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, а также отказополучателям, кредиторам наследодателя, в ином порядке; отношения, связанные с охраной наследства, исполнением завещаний; отношения, возникающие в связи с отказом от наследства, и множество других, содержанием которых являются права и обязанности их участников. Указанные наследственные правоотношения составляют предмет наследственного права.


Наследственное право по своему содержанию шире понятия «наследование», и его нормы регламентируют не только отношения по переходу наследства умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, возникшего в связи с открытием наследства, но и другие наследственные отношения, которые могут возникать и до открытия наследства. В частности, отношения, связанные с составлением завещания и его оспариванием до открытия наследства. Наследственное право включает в себя наследование.


Предметом наследственного права является несколько групп отношений: во-первых, отношения возникающие до открытия наследства по поводу составления завещания, отмены либо изменения прежнего завещания; во-вторых, отношения, возникающие в связи с открытием наследства; в-третьих, отношения, возникающие в связи с принятием наследства; в-четвертых, отношения, возникающие в связи с отказом от наследства; в-пятых, отношения, возникающие в связи с охраной и/или передачей наследства в доверительное управление; в-шестых, отношения, возникающие в связи с завещательным отказом, завещательным возложением и др. Наследственные отношения возможны между наследниками, между наследниками и другими лицами, между завещателем и другими лицами.


Предмет наследственного права, как и предмет семейного, транспортного права включает в себя как отношения частноправовые, так и отношения публично-правовые.


Абсолютное большинство из них — отношения частноправовые. Некоторые наследственные правоотношения регламентируются как нормами гражданского права, так и нормами семейного, административного права, т. е. подвергаются комплексному регулированию (удостоверение завещания, доверительное управление наследством, участие органов опеки и попечительства в осуществлении наследственных прав т. д.).


Метод наследственного права характеризуется юридическим равенством сторон, универсальностью, а иногда императивностью. Метод наследственного права содержит элементы как метода частного, так и метода публичного права.


Под принципами наследственного права принято понимать основные начала наследственного права. Надо полагать, что всему наследственному праву характерны такие общеправовые принципы, как законность, судебная защита наследственных прав, универсальность.


Институту наследования по завещанию характерны такие принципы, как тайна и свобода завещания; институту наследования по закону характерны очередность наследования и равенство долей наследников, за исключением наследования по праву представления.


Наследственное законодательство следует понимать в широком смысле слова. Оно состоит из федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ.


Все их можно поделить на три группы.


1. Основные (базовые) нормативные правовые акты: ГК РФ, Основы законодательства РФ о нотариате.


2. Нормативные правовые акты, регламентирующие правовое положение лиц, участвующих в наследственном правоотношении. В основном это касается наследодателя. Например, если наследодатель был участником хозяйственного общества или товарищества, следует учитывать положения Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и др.


3. Нормативные правовые акты, регламентирующие правовой режим наследства: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и др.


Центральное место среди них занимает ч. 3 Гражданского кодекса РФ, введенная в действие с 1 марта 2002 г., раздел V которой регламентирует наследственные правоотношения.


Раздел V «Наследственное право» состоит из 5 глав (главы 61–65), 76 статей. Содержащиеся в данном разделе нормы устанавливают общие положения о наследовании, регулируют отношения, связанные с наследованием по завещанию и по закону, приобретением наследства, наследованием отдельных видов имущества.


С момента введения в действие ч. 3 ГК РФ в раздел V внесены изменения и дополнения на основании Федеральных законов от 2 декабря 2004 г. № 156-ФЗ, от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ, от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ, от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ, от 29 апреля 2008 г. № 54-ФЗ, от 30 июня 2008 г. № 105-ФЗ, от 5 июня 2012 г. № 51-ФЗ, от 2 октября 2012 г. № 166-ФЗ, от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 223-ФЗ, от 28 декабря 2013 г. № 446-ФЗ, от 15 февраля 2016 г. № 22-ФЗ, от 9 марта 2016 г. № 60-ФЗ. Также Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», где содержатся разъяснения по применению положений разд. V ГК РФ. Некоторые разъяснения содержатся и в иных постановлениях Пленума и обзорах судебной практики Верховного Суда РФ, а именно в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан»; в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»; в совместном постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»; в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2015); в Обзоре судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010–2013 год; в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2007 года.


Правила о наследовании содержатся и в международных актах: Конвенции, предусматривающей единообразный закон о форме международного завещания, от 26 октября 1973 г., Конвенции о праве, применимом к наследованию в силу смерти, от 1 августа 1989 г., Конвенции о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений, от 5 октября 1961 г., Конвенции относительно международного управления имуществом умерших лиц от 2 октября 1973 г. Однако данные нормы неприменимы на территории Российской Федерации, так как Российская Федерация в них не участвует или не ратифицировала их.


Правила о наследовании также содержатся в разд. VI ч. 3 Модельного Гражданского кодекса стран СНГ.


Отметим, что если наследственное правоотношение осложнено иностранным элементом, то необходимо руководствоваться правилами ст. 1224 ГК РФ.


Статья 1111. Основания наследования


Наследование осуществляется по завещанию и по закону.


Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.



Согласно комментируемой статье наследование происходит по завещанию либо по закону. При этом наследование по закону допускается в случаях, если завещанием не было установлено иное.


Наследование по завещанию регулируется ст. 1118–1140 ГК РФ, а наследование по закону ст. 1141–1151 ГК РФ, а также другими нормативными правовыми актами, регламентирующими наследование. Среди них можно выделить Основы законодательства Российской Федерации о нотариате; Методические рекомендации по оформлению наследственных прав.


Статья 1112. Наследство


В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.


Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.


Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.



Комментируемая статья устанавливает состав наследства и блага, которые не могут входить в его состав.


К наследству относятся имущество, имущественные права и обязанности, исключительные права, некоторые личные неимущественные права, которыми обладал наследодатель ко дню открытия наследства и в отношении которых закон допускает правопреемство. Надо полагать, что законодатель в ст. 1112 ГК РФ ошибочно употребляет термин «открытие наследства» и тем самым отождествляет понятие «открытие наследства» и «наследство». Следовало бы обсудить вопрос о замене этого термина на следующие словосочетания: «возникновение наследственного правоотношения» либо «ко дню смерти». Такое словосочетание позволит избежать неясностей при применении правил о наследовании.


Имущество, входящее в состав наследства, может быть движимым и недвижимым, делимым и неделимым, индивидуально определенным и определенным родовыми признаками. Это могут быть ценные бумаги, денежные средства, имущественные права и обязанности. Имущество должно обладать свободной оборотоспособностью либо быть ограниченным в обороте (ст. 129 ГК РФ).


Вместе с тем в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда здоровью или жизни, право на авторское имя, право авторства и др., за исключением задолженности по алиментам, обязательствам вследствие причинения вреда; государственные награды, на которые распространяется федеральное законодательство о государственных наградах; личные неимущественные права и иные нематериальные блага (право на жизнь, право на здоровье, право на выбор места жительства, право на неприкосновенность жилища и др.), за исключением права на охрану авторства, имени автора, права на обнародование произведения, права на неприкосновенность произведения; право на защиту чести, достоинства и деловой репутации умершего гражданина; право на охрану изображения умершего гражданина; право на защиту частной жизни умершего гражданина; супружеская доля; право на пенсию, пособие, за исключением невыплаченных пенсий, пособий и задолженностей по этим выплатам.


Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам имущественного оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты ограниченно оборотоспособные), определены Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (далее — Закон «Об оружии»); Законом РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральными законами от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; от 19 июля 1997 г. № 76-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия»; от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Земельным кодексом РФ; Федеральным законом от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»; а также ст. 1180 Гражданского кодекса РФ.


Согласно ст. 20 Закона «Об оружии» наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия.


В комментируемой статье содержится запрет на наследование личных неимущественных прав и других нематериальных благ. Указанное правило взаимосвязано с правилом, установленным ст. 150 ГК РФ, которое предусматривает запрет на отчуждение или передачу иным способом нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения или в силу закона.


Необходимо отметить, что запрет на наследование большинства нематериальных благ установлен в связи с тем, что они связаны с личностью наследодателя, а следовательно, неотделимы от него. Связь с личностью возникает по рождению, а иногда в силу закона. Например, не могут быть унаследованы государственные награды. Такое ограничение наследования государственных наград связано с тем, что они являются высшей формой поощрения граждан за заслуги перед государством.


На это же указал Конституционный Суд РФ в Определении от 25 января 2012 г. № 155-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Пшеничниковой Валентины Викторовны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 151 и 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации»: «Само по себе положение статьи 1112 раздела V “Наследственное право” ГК Российской Федерации о том, что неразрывно связанные с личностью наследодателя права и обязанности, в частности право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в состав наследства не входят, в системной взаимосвязи с положениями статьи 150 ГК Российской Федерации о неотчуждаемом характере нематериальных благ и о случаях, порядке и пределах их защиты, вытекающих из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения, также не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявительницы, указанные в жалобе». Законодательство допускает наследование некоторых неимущественных прав, о чем нами указывалось выше.


Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав наследства также не входят «права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (статья 701 ГК РФ), поручения (пункт 1 статьи 977 ГК РФ), комиссии (часть первая статьи 1002 ГК РФ), агентского договора (статья 1010 ГК РФ)».


Не входит в состав наследства имущество, в отношении которого наследодатель выразил свою волю относительно его юридической судьбы (распорядился). Так, в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 2011 г. по иску о признании договора дарения и зарегистрированного права собственности недействительными, признании права собственности в порядке наследования указано следующее: «поскольку даритель К.А. М. лично участвовала в заключении договора дарения (недвижимого имущества. — Авт.) и оформлении доверенности для регистрации данного договора, чем выразила свою волю на заключение и государственную регистрацию указанной сделки, заявление о регистрации было подано по доверенности при жизни дарителя и ею отозвано не было, то сам по себе факт смерти дарителя в процессе государственной регистрации права не является основанием для признания недействительными договора дарения и зарегистрированного на его основании за одаряемым права собственности на спорное имущество».


До внесения изменений в ст. 129 ГК РФ Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ, отдельно выделялось имущество, изъятое из оборота. Закон, определяющий виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), не был принят. Суды руководствовались Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».


В перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, входят: стратегические материалы; вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие изделия и приборы к ним, взрывчатые вещества, средства взрывания, пороха, все виды ракетного топлива, а также специальные материалы и специальное оборудование для их производства, специальное снаряжение личного состава военизированных организаций и нормативно-техническая продукция на их производство и эксплуатацию; ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения и нормативно-техническая документация на их производство и эксплуатацию; боевые отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и использование; уран, другие делящиеся материалы и изделия из них; рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и изотопов; результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники; шифровальная техника и нормативно-техническая документация на ее производство и использование; яды, наркотические средства и психотропные вещества; отходы радиоактивных материалов; отходы взрывчатых веществ; отходы, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни; и др. Теперь такой вид имущества не предусмотрен.


Статья 1113. Открытие наследства


Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.



Согласно комментируемой статье моментом открытия наследства является смерть гражданина или объявление гражданина умершим в соответствии с решением суда (ст. 45 и 1114 ГК РФ). Кроме того, в соответствии со ст. 264 ГПК РФ возможно установление судом факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах, в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти.


Основанием возникновения наследственного правоотношения является сложный юридический состав, состоящий как из действий, событий, так и состояний и сроков. К событиям следует отнести смерть (биологическую). К состояниям относятся состояние нетрудоспособности и состояние иждивенчества, состояние родства, свойства. К действиям следует отнести составление завещания, принятие наследства, отказ от наследства. Среди сроков можно выделить срок для принятия наследства, срок для осуществления права на завещательный отказ.


Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Согласно п. 1 ст. 66 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). Согласно приказу Минздрава РФ от 20 декабря 2001 г. № 460 «Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга» смерть человека эквивалентна смерти мозга. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких.


При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда. В соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.


В соответствии со ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. Суд рассматривает дела об установлении родственных отношений; факта нахождения на иждивении; факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти; факта признания отцовства; акта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; факта владения и пользования недвижимым имуществом; факта несчастного случая; факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти; факта принятия наследства и места открытия наследства, а также других имеющих юридическое значение фактов.


Правовая позиция Конституционного Суда РФ выражена в Определении от 20 марта 2014 г. № 553-О: «Оспариваемые заявительницей положения статей 1110, 1113 и пунктов 2 и 4 статьи 1152 ГК Российской Федерации о том, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил данного Кодекса не следует иное; наследство открывается со смертью гражданина; принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось; принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации, направлены на защиту прав граждан при наследовании и обеспечение стабильности гражданского оборота и в качестве таковых служат реализации предписаний статей 17 (часть 3), 35 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.


Данные законоположения исчисление срока исковой давности для защиты права по иску лица, право которого нарушено, не регламентируют, а потому не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявительницы, перечисленные в жалобе, в указанном ею аспекте».


Статья 1114. Время открытия наследства


1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.


(Пункт в ред., действующей до 1 сентября 2016 г.)


1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.


(Пункт в ред. Федерального закона от 30 марта 2016 г. № 79-ФЗ; вступает в силу с 1 сентября 2016 г.)


2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.


(Пункт в ред., действующей до 1 сентября 2016 г.)


2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.


(Пункт в ред. Федерального закона от 30 марта 2016 г. № 79-ФЗ; вступает в силу с 1 сентября 2016 г.)



Согласно комментируемой статье временем открытия наследства считается день смерти гражданина, а при объявлении гражданина умершим — день вступления в законную силу решения суда либо в день предполагаемой смерти, в случае установления факта смерти — день вступления в законную силу решения или день, указанный в решении суда.


День открытия наследства является моментом возникновения абсолютного большинства наследственных правоотношений. Со дня открытия наследства начинается исчисление срока для принятия наследства.


Данная статья также устанавливает, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснено: «Граждане, умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.


В целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (статьи 2 и 4 Федерального закона от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ “Об исчислении времени”)».


Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в определении от 1 октября 2013 г. № ВАС-13519/13 указала следующее: «Принимая решение об удовлетворении иска, суды обоснованно исходили из того, что истцы получили акции в результате универсального правопреемства при наследовании и право требовать выплаты дивидендов по ним в порядке статьи 42 Федерального закона “Об акционерных обществах” возникло у истцов с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя (пункт 1 статьи 1112, пункт 1 статьи 1114, пункт 4 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации).


Доводы заявителя об ином моменте возникновения права на получение дивидендов были предметом рассмотрения судов апелляционной и кассационной инстанций и им дана надлежащая правовая оценка».


Статья 1115. Место открытия наследства


Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).


Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.



Комментируемая статья определяет место открытия наследства, которым является последнее место жительства наследодателя


Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.


В соответствии с Законом РФ от 25 июня 1993 г. № 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания граждан и др.) либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.


В случаях если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, то местом открытия считается место нахождения наследственного имущества или место нахождения недвижимого имущества или наиболее ценной части, в случае если наследственное имущество находится в разных местах. При отсутствии недвижимого имущества местом нахождения движимого или его наиболее ценной части будет являться место открытия наследства.


Согласно данной статье ценность имущества определяется на основании его рыночной стоимости.


По смыслу ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций, в том числе и судом устанавливается факт принятия наследства и место открытия наследства.


Из п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» следует, что: «Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (пункт 1 статьи 20 ичасть первая статьи 1115 ГК РФ,части 2 и4 статьи 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, далее — ЖК РФ,части вторая итретья статьи 2 ичасти вторая ичетвертая статьи 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242–1 “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации”).


В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (пункт 9 части 1 статьи 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.


В случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами части второй статьи 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ».


Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в определении от 20 января 2015 г. по делу № 33–738/15 указала следующее: «Определяя территориальную подсудность спора, суд первой инстанции исходил из положений ч. 2 ст. 30 ГПК РФ, в силу которой иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Учитывая, что последним местом жительства ответчика является адрес: *, суд передал дело на рассмотрение Люблинского районного суда г. Москвы.


Между тем суд не учел разъяснения, изложенные в п. 6 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 “О судебной практике по делам о наследовании”, в котором указано, что суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью».


Согласно ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию с иностранным элементом определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если законом не предусмотрено иное. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву.


В соответствии с п. 1 ст. 42 договора между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам право наследования движимого имущества регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное местожительство. В то же время согласно п. 1 ст. 39 Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам правовые отношения в области наследования движимого имущества регулируются законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой был наследодатель в момент смерти.


Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию


1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.


(Абзац в ред., действующей до 1 сентября 2016 г.)


1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни налсдеодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.


(Абзац в ред. Федерального закона от 30 марта 2016 г. № 79-ФЗ; вступает в силу с 1 сентября 2016 г.)


К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.


2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.


(Абзац в ред. Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ.)



Комментируемая статья определяет лиц, которые могут являться наследниками. Так, наследниками могут являться физические лица, находящиеся в живых, т. е. обладающие на момент открытия наследства правоспособностью, или быть зачатыми при жизни наследодателя и родиться живыми в течение 300 дней после смерти наследодателя. К наследованию призывается и ребенок, родившийся живым, но впоследствии умерший, в том числе на первой неделе жизни.


Наследников разделяют:


1) по порядку наследования — на наследников по закону (родственники, иждивенцы, супруг — физические лица и РФ в отношении выморочного имущества), наследников по завещанию (любые субъекты); наследников по праву представления (допускается в трех очередях наследников); наследников в порядке наследственной трансмиссии;


2) по правовому положению наследников — на достойных и недостойных (ст. 1117 ГК РФ); наследников обязательных или необходимых, то есть наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);


3) по порядку призвания к наследованию — на основных и подназначенных (ст. 1121 ГК РФ); основных и зависимых от них (ст. 1141, 1117, п. 1 ст. 1119 ГК РФ).


Юридические лица могут быть наследниками лишь по завещанию.


Российская Федерация, ее субъекты, также муниципальные образования могут наследовать только по завещанию. Однако Российская Федерация в отношении выморочного имущества может наследовать по закону в случае, если:


– отсутствуют наследники по закону и по завещанию;


– наследники являются недостойными и отстранены судом от наследования;


– наследники не приняли наследство;


– наследники отказались от наследства;


– была завещана только часть наследства, а наследников на незавещанную оставшуюся часть не имеется.


В соответствии с п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании» «при разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее: <…> в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства».


Наследниками по завещанию могут быть и иностранные государства, и международные организации.


Статья 1117. Недостойные наследники


1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.


Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.


2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.


3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.


4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.


5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.



В соответствии с комментируемой статьей недостойными наследниками признаются граждане, имеющие право на наследство, однако совершившие наследственное либо иное правонарушение и по этой причине отстраненные судом или нотариусом от наследства.


Не наследуют или могут быть отстранены от принятия наследства следующие категории граждан:


– лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Данные обстоятельства должны быть подтверждены судебным решением;


– лица, которые были лишены родительских прав и не были восстановлены в своих правах на день открытия наследства;


– лица, которые на основании судебного решения отстранены от наследования по причине злостного уклонения от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.


В научной литературе выделяются две категории недостойных наследников в зависимости от порядка отстранения от наследования:


– ничтожные, которые отстраняются от наследования нотариусом по предъявлении ему соответствующих документов (приговора суда и т. д.);


– оспоримые, которые отстраняются от наследования исключительно в судебном порядке.


В п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснено, что «при разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее:


а) указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 1117 ГК РФ противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т. п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.


Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.


Наследник является недостойным согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);


б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.


При рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону в соответствии с пунктом 2 статьи 1117 ГК РФ судам следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК РФ между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93–95 и 97). Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям.


Злостный характер уклонения в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств.


Суд отстраняет наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и открытие алиментнообязанным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.


Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества».


Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 24 марта 2015 г. № 624-О, «абзац первый пункта 1 статьи 1117 ГК Российской Федерации, устанавливающий круг лиц, признаваемых недостойными наследниками, т. е. лицами, не наследующими ни по закону, ни по завещанию (граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке), направлен на защиту прав граждан при наследовании, обеспечение баланса интересов всех наследников, а также на защиту общественной нравственности и в качестве такового служит реализации предписаний статей 17 (часть 3), 35, 46 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2011 года № 343-О-О и от 14 июля 2011 года № 915-О-О), а потому сам по себе не может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявительницы, перечисленные в жалобе».


Конституционный Суд РФ в Определении от 23 апреля 2015 № г. 808-О указал, что «пункт 2 статьи 1117 ГК Российской Федерации о недостойных наследниках направлен на защиту прав граждан при наследовании по закону и в качестве такового служит реализации предписаний статей 17 (часть 3), 35, 46 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а потому сам по себе не может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявительницы, перечисленные в жалобе».


Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в определении от 18 июня 2013 г. № 18-КГ13–53 сделала вывод о том, что «наследник является недостойным согласно абзацу первому пункту 1 статьи 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).


Признавая ответчиков недостойными наследниками, суды обеих инстанций исходили из факта противоправности их действий, выразившихся в обращении в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений с С. (сыном наследодателя) с целью наследования незавещанной части имущества С. и в неуказании других наследников.


Между тем в силу статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов (статья 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).


Таким образом, совершенные ответчиками действия, направленные на установление факта родственных отношений с С. путем подачи соответствующего заявления в суд, не могут быть квалифицированы как противоправные, поскольку являются гарантированным Конституцией способом защиты своих нарушенных либо оспариваемых прав и законных интересов.


Кроме того, противоправность действий должна быть подтверждена в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу. Однако таких судебных постановлений в отношении ответчиков не выносилось, в материалах дела они отсутствуют.


Сам по себе факт обращения в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений не может служить основанием для признания Ю. А. Ю. и Г. Е. Ю. недостойными наследниками.


Указанные требования закона судом первой и второй инстанций при разрешении дела во внимание приняты не были.


При таких обстоятельствах Судебная коллегия находит, что допущенные судами первой и второй инстанций нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителей, в связи с чем судебные постановления подлежат отмене».


Глава 62.
Наследование по завещанию


Статья 1118. Общие положения


1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.


2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.


3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.


4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.


5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.



Комментируемая статья определяет общие положения о наследовании по завещанию.


Завещание является актом личного распоряжения гражданина своим имуществом и другими благами, в отношении которых возможно правопреемство, на случай смерти, совершенным в установленной законом форме, а также односторонней сделкой.


Завещатель может распорядиться не только имуществом (вещами — материальными ценностями), но и другими благами, в том числе и нематериальными, обладателем которых он является, в случае если закон допускает их правопреемство. Кроме того, обладатель интеллектуальных прав может распорядиться этими правами. В связи с этим ошибочно сужать наследство до имущества как совокупности материальных благ и прав на них.


Завещание следует рассматривать как правомерное действие в виде односторонней сделки (юридический факт) и как распорядительный документ. В виде юридического факта — односторонней сделки, завещание представляет собой правомерное волевое поведение в форме распоряжения физического лица наследством на случай смерти, совершённое в установленной ГК РФ форме и приобретшей юридическую силу по случаю открытия наследства, а следовательно, наделяющее, изменяющее и прекращающее права и обязанности наследника и других лиц, а также в случае отмены, изменения прежнего завещания, имеющее силу с момента его составления в этой части.


Завещание характеризуется следующими признаками:


1) это правомерное действие, совершаемое по усмотрению дееспособного физического лица;


2) одностороннее волевое действие;


3) личное, самостоятельное действие по распоряжению наследством, в нем выражается такое правомочие собственника, как распоряжение материальными и некоторыми нематериальными благами, правами и обязанностями;


4) облечено в форму, предусмотренную ГК РФ;


5) является основанием возникновения, изменения, прекращения прав и обязанностей наследников и других лиц;


6) приобретает юридическую силу в случае открытия наследства либо в момент составления при отмене, изменении прежнего завещания;


7) обладает в зависимости от формы необходимыми реквизитами;


8) единственная возможность распорядиться наследством на случай смерти, какие-либо иные юридические возможности отсутствуют, за исключением наследования по закону;


9) действие, исключающее условия и оговорки.


Основным признаком, определяющим действительность завещания, является соответствие волеизъявления подлинной воле завещателя.


В п. 22 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» указано следующее: «распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правиламстатей 1124–1127 или1129 ГК РФ, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии состатьей 1128 ГК РФ иПравилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 года № 351).


Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке (пункт 1 статьи 1128 ГК РФ)».


В проекте № 801269–6 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается: «в статье 1118 пункт 4 изложить в следующей редакции:


“Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в зарегистрированном браке (совместное завещание супругов).


В совместном завещании супруги вправе по своему обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам, любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, и включить в завещание иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом.


Совместное завещание супругов утрачивает свою силу с прекращением брака до смерти одного из супругов или с признанием брака недействительным, а также в случае последующего совершения завещания одним из супругов, если такое завещание отменяет совместное завещание полностью или в части. Нотариус, удостоверивший завещание одного из супругов или принявший закрытое завещание одного из супругов, совершенные после совместного завещания супругов, обязан уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга.


В случае признания не соответствующим требованиям закона волеизъявления одного из супругов при совершении ими совместного завещания к такому завещанию подлежат применению нормы настоящего Кодекса о ничтожных или оспоримых сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов”;


пункт 5 дополнить словами: “В случае совершения супругами совместного завещания к таким супругам применяются правила настоящего Кодекса о завещателе”;


дополнить пунктом 6 следующего содержания:


“Распорядиться имуществом на случай смерти можно также путем заключения наследственного договора в соответствии со статьей 1140.1 настоящего Кодекса”».


Статья 1119. Свобода завещания


1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.


(Абзац в ред. Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ.)


Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).


2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.



В комментируемой статье раскрывается принцип свободы завещания, т. е. принцип института наследования по завещанию. Свобода завещания включает в себя:


– право завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам;


– право завещателя любым образом определять доли наследников в наследстве;


– право завещателя лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин лишения;


– право завещателя включать в завещание иные распоряжения;


– право завещателя отменить или изменить совершенное завещание.


Свобода завещания может ограничиваться правилами об обязательной доле иждивенцев в наследстве.


Статья 1120. Право завещать любое имущество


Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.


Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.



Комментируемая статья устанавливает право завещать любое имущество. Завещатель вправе совершить завещание в отношении не только прав, которыми он обладает на момент составления завещания, но и в отношении тех прав, которые он приобретет в будущем. Также завещатель вправе завещать свое имущество или его часть в одном или в нескольких завещаниях.


Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 25 ноября 2010 г. № 1446-О-О, «положения статьи 1120 ГК Российской Федерации о праве завещать любое имущество, направленные на реализацию принципа свободы завещания, сами по себе не могут рассматриваться как ограничивающие какие-либо конституционные права заявительницы, в том числе право наследования, гарантированное статьей 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации.


Проверка же законности и обоснованности судебных решений, в том числе установление и исследование фактических обстоятельств, послуживших основанием к отказу в удовлетворении ее требований, в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”, не входит».


Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании


1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.


2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.



Комментируемая статья предусматривает назначение и подназначение наследника в завещании.


Завещатель вправе завещать имущество одному или нескольким лицам, которые могут входить или не входить в круг наследников по закону.


Законодателем также предусмотрена возможность указать в завещании другого наследника, т. е. подназначить наследника в случаях:


– если назначенный им наследник по закону или по завещанию умрет раньше наследодателя, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять;


– если наследник не примет наследство по другим причинам;


– если наследник откажется от наследства;


– если наследник не будет иметь право наследовать или будет признан судом недостойным наследником.


Следует отметить, что согласно ст. 1158 ГК РФ отказ от наследства в пользу других лиц не допускается, если наследнику подназначен наследник.


Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе


1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.


2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.


В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.



Комментируемая статья определяет доли наследников в имуществе.


Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.


Данная статья также устанавливает, что указание на части неделимой вещи, предназначенному каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.


Нотариус в свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников указывает в соответствии с правилами, изложенными в данной статье.


В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом. Отметим, что споры о наследовании подсудны районным судам. Подсудность таких дел определяется в соответствии со ст. 28 ГПК РФ. Иски с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, подаются в суд по месту жительства ответчика-гражданина или по месту нахождения ответчика-организации.


В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» указано, что «при возникновении спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, находящихся на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подается по месту нахождения любого из них.


В указанных случаях обращение с иском исключает обращение в другие суды (исковое заявление, предъявленное в другой суд, подлежит возвращению на основании пункта 5 части 1 статьи 135 ГПК РФ).


Требования о признании недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения относительно объектов недвижимости, предъявляются с соблюдением общих правил подсудности гражданских дел. Если при оспаривании завещания истцом заявлены также требования о признании права собственности на наследственное имущество, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения объектов недвижимости.


Иски кредиторов наследодателя до принятия наследства наследниками предъявляются в суд по месту открытия наследства (части 1 и 2 статьи 30 ГПК РФ).


Иски, связанные с правами на недвижимое имущество, находящееся за границей, разрешаются по праву страны, где находится это имущество».


Статья 1123. Тайна завещания


Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.


(Часть в ред. Федерального закона от 2 октября 2012 г. № 166-ФЗ.)


В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом.


Не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.


(Часть введена Федеральным законом от 2 октября 2012 г. № 166-ФЗ.)



В комментируемой статье устанавливается принцип тайны завещания, согласно которому лица, участвующие в составлении завещания, не могут разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены до дня открытия наследства.


В случае если тайна завещания будет нарушена, завещатель может потребовать компенсации морального вреда или воспользоваться другими способами защиты прав, предусмотренными ст. 12 ГК РФ.


Нарушением тайны завещания не является предоставление нотариусом или лицом, его заменяющим, сведений в единую информационную систему нотариата, так как на основании ст. 34.3 Федерального закона № 4462–1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему нотариата сведения о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата. Сведения о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата вносятся нотариусом в единую информационную систему нотариата незамедлительно.


Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, в определении от 12 ноября 2012 г. по делу № 11–26528/2012 указала, что то обстоятельство, «что о составлении завещания умерший С. В. своей супруге не сообщал и намерений составлять завещание в пользу кого-либо не изъявлял, на существо принятого решения повлиять не может.


Исходя из смысла статьи 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.


В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом.


Статья 1123 ГК РФ, закрепляя тайну завещания, призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны граждан. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1119 ГК РФ завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ). Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя».


Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания


1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.


Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.


Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса.


2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:


нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;


лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;


граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;


неграмотные;


граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;


лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.


3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.


4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса.



Комментируемая статья устанавливает общие требования к форме и порядку совершения завещания. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.


Закон предусматривает пять письменных форм завещания:


– нотариально удостоверенное завещание;


– завещание, приравненное к нотариально удостоверенному;


– закрытое завещание;


– завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах;


– завещание на денежный вклад в кредитном учреждении.


Допускается удостоверение завещания иными лицами в предусмотренных законом случаях, а именно:


1) должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации;


2) главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;


3) капитанами судов;


4) начальниками экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;


5) командирами воинских частей;


6) начальниками мест лишения свободы.


Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1126, 1129 ГК РФ.


Несоблюдение формы завещания влечет признание его недействительным. Российское законодательство не допускает устную форму завещания.


Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 22 апреля 2014 г. № 805-О, «статья 1124 ГК Российской Федерации устанавливает общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания, и сама по себе не может рассматриваться как нарушающая какие-либо права заявителя, указанные в жалобе.


Заявитель, формально оспаривая статью 1124 ГК Российской Федерации и не приводя при этом каких-либо доводов в обоснование своей позиции, фактически выражает несогласие с вынесенным по его делу решением суда. Между тем проверка законности и обоснованности судебных постановлений не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, установленную статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”».


Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание


1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).


2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.


3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.


Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.


4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.


Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.


5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1123).


6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.


7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.



В комментируемой статье устанавливаются требования к составлению нотариально удостоверенного завещания:


– завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом;


– завещание должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса, а в случаях, если завещатель не может прочесть, оглашается нотариусом;


– завещание должно быть подписано завещателем, но если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может подписать завещание, оно может быть подписано другим лицом в присутствии нотариуса;


– завещание должно быть составлено при соблюдении принципа тайны завещания;


– удостоверяя завещание, нотариус обязан разъяснить завещателю положения ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве.


Законодатель допускает присутствие свидетеля при составлении завещания, в таком случае завещание подписывается им и на завещании указывается фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля.




Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ (постатейный научно-практический)

Комментарий написан на основе анализа правил части третьей Гражданского кодекса РФ, практики их применения и доктринальных положений.<br /> При написании комментария учитывались правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Московского городского суда и других судов РФ.<br /> Законодательство приведено по состоянию на апрель 2016 г.<br /> Работа рассчитана на широкий круг читателей, в том числе судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, студентов, граждан, интересующихся вопросами, касающимися применения норм гражданского законодательства РФ к отношениям с иностранным элементом и к наследственным отношениям.

349
Юридическая Под ред. Беспалова Ю.Ф. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ (постатейный научно-практический)

Юридическая Под ред. Беспалова Ю.Ф. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ (постатейный научно-практический)

Юридическая Под ред. Беспалова Ю.Ф. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ (постатейный научно-практический)

Комментарий написан на основе анализа правил части третьей Гражданского кодекса РФ, практики их применения и доктринальных положений.<br /> При написании комментария учитывались правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Московского городского суда и других судов РФ.<br /> Законодательство приведено по состоянию на апрель 2016 г.<br /> Работа рассчитана на широкий круг читателей, в том числе судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, студентов, граждан, интересующихся вопросами, касающимися применения норм гражданского законодательства РФ к отношениям с иностранным элементом и к наследственным отношениям.

Внимание! Авторские права на книгу "Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ (постатейный научно-практический)" (Под ред. Беспалова Ю.Ф.) охраняются законодательством!