|
Гражданское право. Том 3. 2-е издание. Учебник
|
|
Возрастное ограничение: |
0+ |
Жанр: |
Юридическая |
Издательство: |
Проспект |
Дата размещения: |
20.11.2017 |
ISBN: |
9785392205585 |
Язык:
|
|
Объем текста: |
817 стр.
|
Формат: |
|
|
Оглавление
Раздел IV. Обязательственное право. Подраздел II. Охранительные обязательства
Раздел V. Право интеллектуальной собственности. Глава 55. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны
Глава 56. Авторское право
Глава 57. Патентное право
Глава 58. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг и предприятий
Глава 59. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности
Глава 60. Общие положения о семейном праве
Глава 61. Семейные правоотношения
Глава 62. Личные и имущественные правоотношения между супругами
Глава 63. Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми
Глава 64. Личные и имущественные правоотношения, связанные с воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей
Глава 65. Алиментные обязательства
Глава 66. Общие положения о наследственном праве
Глава 67. Наследование по завещанию
Глава 68. Наследование по закону
Глава 69. Осуществление и охрана наследственных прав
Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу
Глава 66. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ
§ 1. Предмет наследственного права и система наследственного законодательства
Понятие наследования (наследственного правопреемства). Статья 1110 ГК посвящена определению значения наследования и источникам правового регулирования отношений, регулируемых наследственным правом. В состав наследства входят не только вещные и даже не только имущественные права (ст. 1112 ГК). В первую очередь, конечно, наследование связано с правом собственности, поскольку является одним из ключевых способов его приобретения. Именно поэтому расширение частных начал в регулировании экономики, затронувшие в 80–90-е гг. XX в. институт права собственности, имели важное значение и для наследования. В частности, были исключены необоснованные ограничения на количество и виды имущества, которые могут быть у граждан, а значит, и переходить по наследству.
Значение наследования трудно приуменьшить. Обычно людям небезразлично, кому перейдет их имущество после их смерти. В этом смысле институт наследования призван стимулировать экономическую активность населения, учитывать и гарантировать интересы должников и кредиторов наследодателя, а также укреплять основы семьи (хотя, конечно, иногда как раз наоборот — семьи буквально рассыпаются в результате наследственных споров).
Надеемся, ушли в прошлое некорректные оценки наследственного права как инструмента, приводившего к социальному неравенству и влекшего существование «паразитических элементов» в обществе. Наследственное право как раз обеспечивает социальную справедливость, поскольку, по общему правилу, гарантирует возможность человеку позаботиться о тех, кого он считает заслуживающими этого.
В гражданском праве общее (универсальное) правопреемство противопоставляется частному (сингулярному), при котором правопреемник занимает место правопредшественника лишь в одном или нескольких правоотношениях. П. 1 ст. 1110 ГК оперирует понятием наследования, под которым понимается посмертный переход имущественной массы наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства (ст. 1111, 1112, 1116 ГК). Отсюда следует ряд выводов.
Во-первых, наследование допускается исключительно в случае смерти либо объявления гражданина умершим (ст. 45, 1113 ГК). Причем нормы о наследовании являются единственными при определении судьбы имущества умершего. Ближайший к наследованию аналог — дарение на случай смерти — действующим законодательством прямо запрещен, поскольку для целей оформления безвозмездного перехода имущества к наследнику по воле умершего предусмотрена возможность составления завещания (п. 3 ст. 572, ст. 1111, п. 1 ст. 1118 ГК).
Во-вторых, имущество наследодателя переходит к наследнику как единое целое. Это означает, что, по общему правилу, в порядке универсального правопреемства переходят не только все имущественные права, включая права на предметы домашней обстановки и обихода, но и все обязанности, которые наследник обязан исполнить перед ставшими теперь его кредиторами в пределах стоимости наследуемого имущества (ст. 418, 1112, 1175 ГК ГК).
Именно ввиду универсальности наследственного правопреемства принятие наследником части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы не находилось, независимо от основания наследования и осведомленности наследника о составе наследственной массы; принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (п. 2 ст. 1152, 1153, п. 2 и 3 ст. 1158 ГК). Данное требование является императивным, и изменить его договором, например, мировым соглашением, нельзя.
В то же время целостность имущества, переходящего к наследнику, является временной, призванной подчеркнуть только универсальность перехода прав и обязанностей в момент наследования. Этот термин не предполагает, что наследственная масса является неделимой вещью, сложной вещью, имущественным комплексом, как иногда утверждается в литературе.
В-третьих, имущество наследодателя переходит к наследнику в неизменном виде. Поскольку наследник является продолжением юридической личности наследодателя, то характер и объем соответствующих прав и обязанностей после открытия наследства не меняются. Так, если наследуется имущество, находящееся в залоге, то право залога не прекращается (п. 1 ст. 353 ГК).
Аналогично сохраняются для наследника права и обязанности по договору страхования в отношении застрахованного имущества (ст. 960 ГК), право заявить о применении исковой давности в суде и т. д.
Наследование является производным способом приобретения прав наследником (п. 2 ст. 218 ГК). Это иногда дополнительно подчеркивается в специальных законах; впрочем, без особой нужды, учитывая наличие ст. 1110 ГК. Например, согласно ст. 25 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. В соответствии с п. 7 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае смерти гражданина — участника долевого строительства его права и обязанности по договору переходят к наследникам, если федеральным законом не предусмотрено иное.
В-четвертых, наследство переходит в один и тот же момент — в день открытия наследства независимо от времени принятия последнего и момента необходимой государственной регистрации права на имущество (ст. 1113, 1114, 1152 и 1164 ГК). Исходя из этого в судебной практике подтверждается, например, право наследника обратиться с иском:
1) о государственной регистрации перехода права собственности (ст. 551 ГК) к наследникам;
2) о признании сделки недействительной. Впрочем, в литературе можно встретить критику данного подхода.
Таким образом, с одной стороны, нельзя принять одни права (обязанности) раньше, а иные — позже, т. е. по частям. С другой стороны, акту фактического принятия наследства законодательно придается обратная сила.
Функция этого юридического приема состоит в том, что обеспечивается непрерывность связи между правами наследодателя и наследника и устраняется неопределенность в правовом режиме так называемого лежачего наследства (наследственной массы от момента открытия наследства до момента его принятия), в том числе в вопросах несения необходимых расходов на содержание вещей, на уплату процентов, налогов, сборов и т. д. Данные положения направлены на защиту прав граждан при наследовании и обеспечение стабильности гражданского оборота и в качестве таковых служат реализации предписаний ст. 17 (ч. 3), 35 и 55 (ч. 3) Конституции РФ.
Наконец, в-пятых, наследственное правопреемство является прямым, поскольку имущество переходит от наследодателя к наследнику непосредственно, т. е. без какого-либо участия в этом третьих лиц. Ни завещательные отказы (легаты), ни завещательные возложения не опровергают этого правила, поскольку отказополучатели и лица, управомоченные завещательным возложением, действуют по отношению к имуществу умершего не как наследники, а как кредиторы наследника, имеющие право требовать от последнего совершения определенных действий (ст. 1137–1139, 1174 ГК). Непосредственными правопреемниками наследодателя являются исключительно наследники.
Именно прямой характер наследственного правопреемства отличает данный процесс в континентальном праве от наследственной системы, свойственной странам с англосаксонской системой права. В США, Великобритании, Индии, Канаде, Австралии и ряде других стран при наследовании имеет место не преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества наследодателя: осуществляется сбор причитавшихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей и т. д. Наследники же получают право на чистый остаток. Все это осуществляется в указанных странах в рамках особой процедуры, именуемой «администрированием».
В п. 1 ст. 1110 ГК содержится оговорка, согласно которой правилами ГК может быть установлен иной порядок перехода наследства.
Формулировка данной нормы приводит к следующим выводам.
Во-первых, иной порядок наследственного правопреемства может быть установлен исключительно правилами ГК. Ни другие федеральные законы, ни подзаконные нормативные акты такой функцией не наделяются (ср. норму п. 1 ст. 129 ГК и норму ст. 1110 ГК, являющуюся специальной по отношению к ст. 129 ГК и поэтому подлежащую приоритетному применению).
В связи с этим с учетом ст. 4 Вводного закона не подлежит применению, например, норма ст. 12 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», в соответствии с которой музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда РФ, независимо от того, в чьей собственности или владении они находятся, могут переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства только по специальному разрешению федерального органа исполнительной власти, на который возложено государственное регулирование в области культуры. Следует подчеркнуть, что указанные предметы и коллекции являются объектами гражданских прав, ограниченными в обороте (ст. 129 ГК), и поэтому наследуются в порядке, предусмотренном ст. 1180 ГК, без необходимости специального разрешения на принятие наследства, в состав которого входят такие вещи.
Во-вторых, представляется, что данная оговорка может допускать наследование имущества не в неизменном виде и (или) не как единое целое, но не разрешает изменения вида наследственного правопреемства с универсального на сингулярное. Конечно, справедливо отмечается, что «нередко грань между универсальным и сингулярным правопреемством достаточно тонка». Однако нет оснований утверждать, что «в редких случаях наследования по завещанию возможна ситуация, исключающая возникновение универсального правопреемства при наследовании, например, при определении наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, притом что какого-либо другого имущества (в том числе и долгов) у наследодателя не было». Необоснованность данного вывода подтверждается уже как минимум возможностью выявления неизвестного до момента принятия наследства долга или актива наследодателя.
Примерами того, как работает анализируемая оговорка, являются нормы о том, какие виды объектов гражданских прав при каких условиях не входят в состав наследства или входят в него, но не передаются лицу, принявшему наследство и получающему вместо них компенсацию (ст. 1112, 1176, 1179, 1183 ГК).
Понятие наследственного права. Понятие наследственного права традиционно рассматривается в объективном и субъективном смыслах.
В объективном смысле наследственное право представляет собой подотрасль гражданского права, состоящую из совокупности норм, регулирующих основания наследования, процесс перехода прав и обязанностей наследодателя к другим лицам в порядке универсального правопреемства, а также процедуры составления завещания, открытия наследства, осуществления, оформления и защиты наследственных прав. Как видно из определения, применение норм наследственного права может осуществляться до того, как наследство открывается (например, при составлении или отмене завещания).
В субъективном смысле под наследственным правом (правом наследования) следует понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства. Природа права наследования является предметом дискуссии в науке. Обсуждается, является ли данное право вещным, обязательственным или так называемым секундарным правом, позволяющим установить конкретное правоотношение посредством односторонней сделки. Но в любом случае это право принадлежит каждому из наследников, как правило, неразрывно связано с их личностями (исключение — наследственная трансмиссия, ст. 1156 ГК), не порождает обязанности завещать имущество и, как и некоторые другие права и свободы, может быть ограничено законодательством при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер.
Законодательство о наследовании. Пункт 2 ст. 1110 ГК посвящен источникам наследственного права, к которым относятся законодательные и иные правовые акты различной отраслевой принадлежности (нормы гражданского, налогового, земельного, процессуального права и т. д.).
Конституция РФ гарантирует право наследования (ч. 4 ст. 35), отдавая регулирование оснований, условий и порядка наследования на откуп специальному законодательству, прежде всего гражданскому.
Гражданское законодательство о наследовании составляет предмет исключительного ведения РФ (ст. 3 ГК). В части третьей ГК, введенной в действие с 1 марта 2002 г., наследственному праву посвящен специальный раздел V. Указанный раздел, вместе с Вводным законом, являются основными законодательными источниками наследственного права. В то же время нормы о наследовании вкраплены в содержание частей первой, второй и четвертой ГК (ст. 78, 93, 111, 216, 218, 256, 265, 266, 274, 572, 578, 581, 582, 589, 617, 700, 701, 934, 979, 1026, 1038, 1050, 1232, 1241, 1283, 1295, 1308.1, 1318, 1457.1 ГК), а также других кодексов (ст. 36, 60 СК, ст. 130, 131 ЖК, ст. 21, 22, 40, 45, 53, 54, 57, 62, 63 ЗК, ст. 25.13, 39, 44, 59, 85, 333.24 НК), иных законов, в том числе специальных законов об отдельных видах юридических лиц, разновидностях объектов гражданских прав, о нотариате. При этом приоритетом среди гражданско-правовых норм о наследовании пользуются нормы ГК (п. 2 ст. 3 ГК).
Отдельные вопросы наследования регулируются многосторонними и двусторонними международными соглашениями. Прежде всего следует привести в качестве примера Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную в Минске 22 января 1993 г. государствами — членами Содружества Независимых Государств. Указанной Конвенцией было предусмотрено, что граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на территориях других Договаривающихся Сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане данной Договаривающейся Стороны. При этом право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество, а право наследования иного имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследователь имел последнее постоянное место жительства (Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. Россией и еще 9 государствами, не вступила в силу для России в связи с ее нератифицированием до настоящего времени). Также следует обратить внимание на Вашингтонскую конвенцию о форме международного завещания от 26 октября 1973 г. В соответствии со ст. 7 ГК, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора, однако случаев расхождения российского законодательства с указанными конвенциями нами не отмечено.
Судебная практика не входит в число источников гражданского права, в том числе наследственного права, однако разъяснения высших судебных инстанций имеют важнейшее значение. Среди них, в первую очередь, следует отметить Постановление ВС № 9 и Постановление КС от 16 января 1996 г. № 1-П.
§ 2. Открытие наследства
Понятие открытия наследства. Статья 1113 ГК посвящена открытию наследства, квалифицируя его как особый юридический факт. Значение этого факта состоит в следующих юридических последствиях:
1) со дня открытия наследства возникает наследственное правоотношение. С этого дня к имуществу умершего применяются исключительно нормы наследственного права, начинают течь специальные процессуальные сроки, предусмотренные им (например, срок для принятия наследства, предъявления претензий кредиторами и т. д.);
2) открытием наследства прекращаются для умершего все правоотношения, в которых он участвовал;
3) именно день открытия наследства как своеобразный «срез» определяет как круг возможных наследников, так и объем наследственной массы, а также момент возникновения прав наследников на наследственное имущество (п. 4 ст. 1152, абз. 1 ст. 1164 ГК);
4) моментом открытия наследства определяется то законодательство, которое будет регулировать конкретное наследственное правоотношение;
5) именно с момента открытия наследства у возможных наследников появляется право принять наследство или отказаться от него (ст. 1154 ГК), а у нотариуса — обязанность предпринять меры по охране наследственного имущества при получении соответствующего заявления (ст. 1171 ГК).
Законодатель в ст. 1113 ГК в качестве событий, влекущих открытие наследства, указывает на смерть гражданина либо на объявление его умершим (в дореволюционном праве и судебной практике были еще: лишение лица всех прав состояния и пострижение в монахи, влекшее утрату гражданского состояния).
Факт смерти гражданина устанавливается заключением медицинского учреждения, на основании чего как акт гражданского состояния (ст. 47 ГК) регистрируется в органах загса по последнему месту жительства умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или по месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти. При отказе органов загса в регистрации смерти факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах устанавливается в судебном порядке (ст. 264 ГПК).
Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете или в другом транспортном средстве во время его следования, государственная регистрация смерти может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства.
Заявить о смерти устно или в письменной форме в орган загса обязаны: супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о наступлении смерти; медицинская организация или учреждение социальной защиты населения, если смерть наступила в период пребывания лица в данных организации или учреждении; учреждение, исполняющее наказание, если смерть осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах лишения свободы; орган внутренних дел, если смерть осужденного наступила вследствие приведения в исполнение исключительной меры наказания (смертной казни); орган дознания или следствия, если проводится расследование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда личность умершего не установлена; командир воинской части, если смерть наступила в период прохождения лицом военной службы (ст. 64–66 Закона об АГС).
Моментом смерти человека является момент смерти мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких.
Биологическая смерть человека устанавливается на основании наличия ранних и (или) поздних трупных изменений.
Под объявлением гражданина умершим следует понимать предполагаемую смерть, устанавливаемую судом в порядке особого производства. По общему правилу ст. 45 ГК гражданин может быть объявлен умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (авиакатастрофа, гибель в результате взрыва жилого дома и т. п.), объявление гражданина умершим может последовать спустя шесть месяцев после его исчезновения.
Для военнослужащих и иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, установлены специальные правила. Эти граждане могут быть объявлены судом умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Объявление гражданина умершим влечет, как и смерть, обязательность государственной регистрации в органах загса. Вместе с тем, поскольку объявление умершим лишь презумпция смерти, закон предусматривает особые последствия возможной явки гражданина, объявленного умершим (ст. 46 ГК).
Время открытия наследства. Статья 1114 ГК, по сути, детализирует норму ст. 1113 ГК, определяя момент времени, с которым связано открытие наследства. Как уже отмечалось, по общему правилу таким моментом является день смерти наследодателя, указываемый в свидетельстве о смерти (ст. 68 Закона об АГС).
Время дня смерти исчисляется часами, минутами и секундами. За начало дня смерти принимается момент времени, соответствующий 00 часам 00 минутам 00 секундам. За окончание календарного дня принимается момент времени, соответствующий 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемый по местному времени. При этом для определения дня смерти используется не астрономическое время, а дата, определяемая согласно григорианскому календарю. Соответственно, лица, живущие в разных концах света, могут умереть практически одновременно, но юридически — по датам григорианского календаря — дни их смерти не совпадут.
Когда суд в соответствии со ст. 264 ГПК устанавливает факт смерти гражданина, днем открытия наследства признается день смерти, указанный в решении суда.
Для случаев объявления гражданина умершим (ст. 45 ГК) день открытия наследства может определяться двумя способами:
1) по общему правилу — день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;
2) в случае пропажи гражданина без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — день предполагаемой смерти гражданина. Но и в этой ситуации срок в 6 месяцев для принятия наследства начнет течь все равно со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим в силу прямого указания п. 1 ст. 1154 ГК. Это указание совершенно справедливо, поскольку в его отсутствие исчисление срока на принятие наследства со дня предполагаемой гибели гражданина, указанного в судебном решении, привело бы к несправедливому сокращению данного срока.
Если судебным решением определена предполагаемая дата смерти гражданина, то именно с нее наследство будет считаться открывшимся, и действия, направленные на принятие наследства, будут считаться фактическим принятием наследства. Например, по одному из дел с учетом вступившего в силу решения суда об объявлении гражданина умершим, содержавшего указание на дату его смерти, действия его матери по несению расходов по содержанию имущества сына после этой даты рассматривались как действия наследника по фактическому принятию наследства.
Норма п. 2 ст. 1114 ГК представляет собой юридическую фикцию. Исключительно для удобства применения законодательства о наследовании граждане, умершие в один день (так называемые коммориенты), считаются умершими одновременно. Данная позиция только в ст. 1114 ГК стала нормой права. До этого она выводилась судебной практикой и, надо признать, оправданно. Отсутствие данного правила влекло бы необходимость выяснения каждый раз точного часа (а иногда и минуты) смерти лиц, умерших в течение суток. Это было бы в ряде случаев крайне затруднительным, особенно если причиной смерти стало одно и то же чрезвычайное обстоятельство (авария машины, стихийное бедствие и т. д.).
В контексте нормы п. 2 ст. 1114 ГК важно еще раз подчеркнуть, что определение дня смерти идет по григорианскому календарю. В связи с этим возможна ситуация, когда в месте смерти одного человека наступит новый день, а второй человек умрет уже после этого. Но в месте смерти второго из-за разницы во времени будет еще длиться день смерти первого, в связи с чем они оба будут признаны коммориентами и не будут наследовать друг после друга.
В практическом смысле следствием данного правила является исключение возможности применения норм о наследственной трансмиссии при смерти коммориентов (ст. 1156 ГК). Коммориенты не наследуют друг после друга, что также надо рассматривать как своеобразное исключение из общего правила п. 1 ст. 1116 ГК (при этом наследование по праву представления не отменяется — ст. 1146 ГК).
Другими словами, наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них — по отдельно заведенным нотариусом наследственным делам. В частности, если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону. Если имущество было завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.
Место открытия наследства. Ст. 1115 ГК охватывает возможные ситуации для определения места открытия наследства. При этом используются два признака: субъектный (место жительства наследодателя) и объектный (место нахождения наследственного имущества).
Общее правило закреплено в абз. 1 ст. 1115 ГК: наследство открывается по последнему месту жительства наследодателя. Это правило применяется постольку, поскольку указанное место известно и не находится за пределами РФ.
Учитывая правило ст. 20 ГК, местом жительства наследодателя следует признать место, где тот постоянно или преимущественно проживал. Это могут быть жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания населения и другие) либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу РФ, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, может быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина.
В случае смерти несовершеннолетнего гражданина, не достигшего возраста 14 лет, местом открытия наследства считается место, где на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживают его родители или усыновители, а в случае смерти гражданина, находящегося под опекой, — место, где постоянно или преимущественно проживает его опекун (ст. 20 ГК).
Если гражданин, нуждающийся в опеке, находится в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении либо помещен в такое учреждение, то в случае его смерти местом открытия наследства с учетом п. 4 ст. 35 ГК должно признаваться место нахождения соответствующего учреждения.
Место жительства юридически отличается от места пребывания, под которым понимаются гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина жилое помещение, в которых он проживает временно (ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», ст. 71 ЖК).
Граница между этими двумя понятиями весьма подвижна и зависит от конкретной ситуации. Но в любом случае следует согласиться с тем, что в случае смерти гражданина в доме-интернате для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, другом учреждении социального назначения, а также в случае смерти гражданина, временно проживающего в иностранном государстве, военнослужащего, проходящего военную службу, студента, проживающего в общежитии учебного заведения, и т. д., местом открытия наследства должно считаться место нахождения соответствующего социального учреждения, если наследодатель был зарегистрирован по месту жительства в данном учреждении, а также последнее постоянное место жительства в России, по которому он зарегистрирован (место, где он проживал до отбытия на временное проживание, в иностранное государство, на военную службу, учебу).
После смерти гражданина, проживавшего на территории монастыря, храма, другого культового здания, местом открытия наследства считается место нахождения соответствующего здания, если наследодатель был зарегистрирован в нем по месту жительства.
При решении вопроса о месте открытия наследства после осужденных, умерших в местах лишения свободы, следует учитывать, что граждане, осужденные к лишению свободы, снимаются с регистрационного учета по месту жительства на основании вступившего в законную силу приговора суда.
Как правило, место жительства подтверждается соответствующей регистрацией по месту постоянного проживания.
Однако указанная регистрация не имеет абсолютного доказательственного значения. Если по каким-либо причинам наследодатель длительное время проживал вне места своей регистрации, то при наличии спора вопрос о месте открытия наследства разрешается в судебном порядке.
Место жительства гражданина может быть установлено судом в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК на основе различных юридических фактов, необязательно связанных с регистрацией его компетентными органами, поскольку регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. При этом суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.
Следовательно, постоянное место жительства умершего может быть подтверждено не только органами, осуществляющими регистрационный учет, но и другими органами и организациями, если выданный ими документ будет свидетельствовать о постоянном или преимущественном проживании наследодателя (например, справка с места работы умершего о месте его жительства; справка жилищного либо жилищно-строительного кооператива; выписка из домовой книги; справка военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу; справка органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю; копия актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками загса на основании данных паспорта о регистрации умершего).
В порядке исключения из общего правила абз. 2 ст. 1115 ГК устанавливает возможность признать местом открытия наследства не место жительства гражданина, а место нахождения его имущества (место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества; место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя, и т. п.).
Возможными основаниями для этого (при условии нахождения имущества на территории РФ) выступают:
1) неизвестность последнего места жительства наследодателя;
2) известность последнего постоянного или преимущественного места проживания наследодателя — за границей (временное пребывание за границей не относится к этому случаю; в такой ситуации местом открытия наследства будет признано последнее место жительства гражданина в РФ).
Статья 1115 ГК в части второго основания может вступать в противоречие с международными договорами РФ, в том числе двусторонними договорами РФ и соответствующих иностранных государств. В этом случае условия международного договора имеют приоритет над ст. 1115 ГК (п. 2 ст. 7 ГК).
Так, в соответствии с п. 1 ст. 45 и п. 1 ст. 48 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22 января 1993 г., производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения государства, на территории которого имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства.
Но и при отсутствии международного договора представляется проблематичным разрешение вопроса о месте открытия наследства, включающего в свой состав находящееся на территории РФ движимое имущество, если наследодатель имел последнее место жительства за пределами РФ.
Согласно п. 1 ст. 1224 ГК отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в РФ, — по российскому праву. Представим ситуацию, когда умер гражданин РФ, постоянно или преимущественно проживавший в иностранном государстве, по праву которого наследство в отношении движимого имущества, в том числе находящегося в РФ, открывается именно в этом иностранном государстве. Имеет место коллизия с нормой абз. 2 ст. 1115 ГК, согласно которому наследство в таком случае открывается по месту нахождения наследственного имущества.
Полагаем, данная коллизия должна разрешаться в пользу п. 1 ст. 1224 ГК как более специального закона. В то же время, поскольку вопрос неоднозначный, нотариусы разработали следующую практическую рекомендацию.
Во избежание спорных ситуаций при заведении наследственного дела российским нотариусом он уведомляет об этом компетентные органы иностранного государства, в котором наследодатель имел последнее место жительства.
При применении нормы абз. 2 ст. 1115 ГК можно столкнуться с проблемой определения, в свою очередь, места нахождения наследственного имущества. Законодатель урегулировал вопрос о том, что делать, если наследственное имущество находится в разных местах.
В таком случае местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества. При отсутствии недвижимого имущества в составе наследства место открытия последнего определяется местом нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется по его рыночной стоимости на момент открытия наследства.
Под рыночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т. е. когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме (ст. 3 Закона об оценочной деятельности).
Рыночная стоимость объекта, входящего в состав наследственного имущества, подтверждается, в общем, любыми доказательствами, предусмотренными ст. 55 ГПК, но, как правило, — отчетами об оценке, составленными независимыми оценщиками на момент открытия наследства.
Таким образом, например, если последнее место жительства умершего неизвестно, а в собственности у него были дом рыночной стоимостью 2 млн руб. в г. Курске, автомобиль рыночной стоимостью 5 млн руб., поставленный на учет в Москве, и вклад в банке г. Краснодара на сумму 6 млн руб., то местом открытия наследства будет г. Курск.
В литературе отмечается, что каких-либо указаний в законе, каким образом установить место открытия наследства в случае равной стоимости нескольких объектов наследования, находящихся в разных нотариальных округах, нет. При возникновении подобной ситуации местом открытия наследства предлагается либо признавать тот нотариальный округ, куда наследники обратились раньше, либо определять его по соглашению между наследниками.
Место нахождения наследственного имущества может быть подтверждено такими документами, как: выписки из ЕГРП, выписки из ЕГРЮЛ (если в состав наследства входят акции или вклад в уставный (складочный) капитал ООО или товарищества), справки органов ГИБДД о регистрационном учете транспортных средств; залоговые билеты по вещам, сданным в ломбард; справки жилищных организаций либо местных администраций о вещах, находящихся на ответственном хранении, и др.
Гражданское право. Том 3. 2-е издание. Учебник
Третий том учебника содержит систематическое изложение материала, посвященного охранительным обязательствам, интеллектуальной собственности, семейному и наследственному праву. Наряду с действующим законодательством, в учебнике широко представлены положения доктрины, включая различные точки зрения по обсуждаемым проблемам, а также практика применения гражданско-правовых норм.<br />
В учебнике отражено законодательство по состоянию на 1 июля 2015 г.<br />
Учебник рассчитан на студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, преподавателей, научных и практических работников, а также может быть полезен для всех, кто интересуется вопросами гражданского и семейного права.
Под ред. Сергеева А.П. Гражданское право. Том 3. 2-е издание. Учебник
Под ред. Сергеева А.П. Гражданское право. Том 3. 2-е издание. Учебник
Третий том учебника содержит систематическое изложение материала, посвященного охранительным обязательствам, интеллектуальной собственности, семейному и наследственному праву. Наряду с действующим законодательством, в учебнике широко представлены положения доктрины, включая различные точки зрения по обсуждаемым проблемам, а также практика применения гражданско-правовых норм.<br />
В учебнике отражено законодательство по состоянию на 1 июля 2015 г.<br />
Учебник рассчитан на студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, преподавателей, научных и практических работников, а также может быть полезен для всех, кто интересуется вопросами гражданского и семейного права.
Внимание! Авторские права на книгу "Гражданское право. Том 3. 2-е издание. Учебник" (Под ред. Сергеева А.П.) охраняются законодательством!
|